Наследственное право супругов

Права супруга при наследовании

Права супруга (супруги) при наследовании

Центр наследства поможет защитить права на наследство. Оформим права супруга (супруги) на наследство квартиру, дом, землю.

Статья 60 Семейного кодекса Украины предусматривает, что имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка (дохода).

Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов. Объектом права общей совместной собственности супругов может быть любое имущество.

Жена и муж имеют равные права на владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим им на праве общей совместной собственности. Жена, муж распоряжаются имуществом, являющимся объектом права общей совместной собственности супругов, с взаимного согласия.

Принадлежащее супругу в силу завещания или закона право наследования не затрагивает других его имущественных прав, связанных с состоянием в браке с наследодателем, в том числе права собственности на часть имущества, совместно нажитого в браке.

Как оформляется наследство, если в состав наследства входит имущество, находящееся в совместной собственности супругов?

При обращении пережившего супруга с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство или об отказе от наследства ему разъясняется его право до получения свидетельства о праве на наследство получить свидетельство о праве собственности на долю имущества, нажитого супругами в период брака.

Пережившие супруг / супруга имеют право при оформлении наследства выделить из совместно нажитого имущества за время брака свою супружескую долю (50%), а остальную часть имущества оформлять в порядке наследования по закону либо по завещанию.

Если наследодатель оставил завещание на наследство, но не указал в нем в качестве наследников пережившего супругу, тогда если переживший супруг (супруга) нетрудоспособен (на пенсии) он имеет право на получение обязательной доли в наследстве. То есть он имеет право на половину того, на что мог рассчитывать, если бы не было завещания.

Бывшие супруг и супруга не являются по закону наследниками, то есть если между супругами брак расторгнут через ЗАГС или по решению суда, они уже не муж и жена, соответственно нет права на наследование по закону. Бывший муж или бывшая жена могут получить наследство по завещанию.

По решению суда супруг (супруга) может быть устранен от наследования по закону, если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства и супруги в течение не менее пяти лет до открытия наследства проживали раздельно и не вели общее хозяйство.

Вопросы, связанные с получением наследства, всегда сложны и болезненны. Конечно же, если наследодатель оставил Вам завещание, и никто это завещание не оспаривает, то и проблем с получением наследства у Вас не возникнет. Нужно только вовремя подать все необходимые документы.

Когда завещания нет, а наследники между собой договориться не могут. В такой ситуации без помощи адвоката по наследству не обойтись.

Центр наследства окажет квалифицированную помощь в оформлении наследства.

Наследственное право супругов

3.4. Наследование пережившим супругом. Наследование в случае усыновления

Наследование пережившим супругом. В соответствии со ст. 1150 ГК принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом. Таким образом, после смерти одного из супругов в наследственную массу может быть включено только имущество умершего. Поскольку по общему правилу имущество супругов, нажитое в браке, принадлежит им на праве совместной собственности, в состав наследства входит только имущество, составляющее долю умершего супруга, размер которой определяется в соответствии с нормами ГК и СК.

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и др.). Общим имуществом супругов считаются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства (п. 2 ст. 34 СК).

Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества одного супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т. п.).

В силу ст. 256 ГК, ст. 36 СК не является совместной собственностью супругов имущество, принадлежавшее каждому из них до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар, или в порядке наследования, или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов). Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

Супруги имеют равные права к общему имуществу независимо от способа участия в формировании совместной собственности. Имущество супругов существует в режиме совместной собственности и в случае смерти одного из супругов подлежит разделу в равных долях, так как в этом случае существование совместной собственности прекращается.

Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям (п. 3 ст. 39 СК).

Законодательство признает право супругов устанавливать по соглашению иной режим имущества, нажитого ими во время брака. Раздел общего имущества супругов может быть произведен в период брака по их соглашению либо по решению суда – на основании требования любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность (ст. 38 СК). Раздел общего имущества между супругами может быть осуществлен после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество (ст. 254 ГК).

По общему правилу в соответствии со ст. 38 СК при разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое конкретно имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.

Необходимо учесть, что вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Не учитываются при разделе общего имущества супругов вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей (ст. 38 СК РФ).

При разделе имущества суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК).

К данным отношениям применимы также нормы ГК РФ о совместной и долевой собственности.

Таким образом, наследованию подлежит только личное имущество умершего супруга, а также его доля в общем имуществе супругов, совместно нажитом в браке. В случае состоявшегося раздела имущества по наследству передается та часть имущества, права на которую сохранены за наследодателем, а также имущество, которое супруги нажили после раздела ранее нажитого. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и семье.

В случае раздела общего имущества после смерти одного из супругов наследники могут требовать определения имущества, составляющего долю наследодателя. После определения и в случае необходимости выдела доли умершего супруга из общего имущества наследование всей образовавшейся наследственной массы происходит по общим правилам, установленным в части третьей ГК. При этом переживший супруг имеет такие же права наследования в отношении имущества умершего супруга, и в частности его доли в общем имуществе супругов, как и все иные наследники, призываемые к наследованию по завещанию, если он относится к наследникам по завещанию или по закону.

По закону переживший супруг призывается к наследованию в первую очередь. Однако следует иметь в виду, что в силу ст. 1149 ГК переживший нетрудоспособный супруг имеет право на обязательную долю в наследстве умершего. Это означает, что в случае наличия завещания в пользу другого лица такой супруг может быть призван к наследованию.

Наследование в случае усыновления. Статья 1147 ГК приравнивает к кровным родственникам (родственникам по происхождению) усыновленного и его потомство, с одной стороны, и усыновителя и его родственников – с другой. В соответствии с п. 2 указанной статьи усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за некоторым исключением. Так, согласно п. 3 данной статьи в случае, когда в соответствии с СК усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

По решению суда правовые связи усыновленного и кровных родственников могут быть сохранены в следующих случаях.

1. При усыновлении ребенка одним лицом права и обязанности (как имущественные, так и неимущественные) могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина.

2. В случаях смерти родителей (или одного из них) по просьбе бабушки или дедушки ребенка могут быть сохранены отношения (как имущественные, так и неимущественные) по отношению к родственнику умершего родителя. При этом не требуется согласия усыновителя, поскольку суд должен руководствоваться интересами ребенка.

В этих ситуациях усыновленный будет наследовать как после кровных родственников, сохранивших с ним правовые связи, так и после усыновителей, а после смерти усыновленного соответственно наследовать будут как усыновители, так и кровные родственники.

Наследственное право супругов

Распределение (замена) долей между наследниками может быть произведено по их взаимной договоренности, удостоверенной нотариусом. Вот что говорит по этому поводу ст.1267 Гражданского кодекса Украины:

«Стаття 1267. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом

Однако при этом следует учитывать, что если дети-наследники не достигли совершеннолетия (18 лет), то заключить такой договор без согласия органов опеки и попечительства нельзя.

Если наследники не могут договориться между собой о порядке распределения нследственого имущества (кому дом, а кому квартира и т.п.), то каждый из наследников имеет право оратиться в суд с иском, в котором может изложить свои требования по распределению наследственного имущества. В таком случае имущество будет распределено решением суда. Такой иск можно подавать, как до оформления наследства, т.е. получения свидетельства о праве собственности по наследству, так и после.

У супруги в таком случае есть преимущество на получение в натуре наследственного имущества, которое входило в состав общей совместной собственности супругов, если при этом не нарушаются существенно интересы других наследников. Из ГК Украины:

Ответ дан по состоянию законодательства на 27 Сентября 2008, 15:37.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

Права супруга при наследовании

Переживший супруг, как мы уже отмечали, включен в число наследников первой очереди. При этом он не имеет при наследовании по закону или по завещанию никаких преимуществ или ограничений, непосредственно обусловленных его браком с наследодателем. Так, например, преимущественным правом на получение в счет доли в наследстве предметов обычной домашней обстановки и обихода обладает любой наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, а не единственно супруг, который вел с наследодателем совместную жизнь (ст. 1169 ГК РФ). В то же время при определении объема наследственных прав пережившего супруга следует учитывать тот режим супружеской собственности, который имел место на момент открытия наследства.

По общему правилу в период брака супруги приобретают имущество, которое становится их общей совместной собственностью (ст. 34 СК РФ, ст. 256 [1] ГК РФ) [2] . Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, при этом равенство прав не зависит от размера заработка каждого из супругов. Один из супругов может не работать где-либо, заниматься ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей — все равно он имеет равное с другим право на имущество. В силу прямого указания закона к имуществу, нажитому супругами в период брака (общему имуществу супругов), относятся, в частности, доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие организации, любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства (ст. 34 СК РФ). Кроме того, в силу брачного договора режим общей совместной собственности может быть распространен и на иное имущество (ст. 42 СК РФ).

Кроме общего имущества супругов есть также имущественные блага, принадлежащие в отдельности каждому из супругов, — его личное имущество. К таковому в соответствии с положениями ст. 36 СК РФ относится имущество: приобретенное до вступления в брак; полученное одним из супругов по наследству, в силу дарения или по иным безвозмездным сделкам; которое приобреталось во время брака, в том числе за счет общих средств супругов, но предназначалось для одного из супругов (одежда, обувь, предметы профессионального использования и т.п.); награды, премии, полученные одним из супругов; право на результат интеллектуального труда, созданный одним из супругов.

При этом следует учитывать, что в случае, если личное имущество супруга ремонтировалось или перестраивалось за счет общих средств, средств либо труда каждого из супругов, или стоимость этого имущества существенно увеличилась в силу иных вложений, оно становится общим имуществом супругов (ст. 37 СК РФ).

Режим наследования двух указанных частей супружеского имущества различается. Личное имущество умершего супруга переходит по наследству к наследникам этого супруга в обычном порядке (в том числе и к пережившему супругу). В отношении же имущества, являющего общей совместной собственностью мужа и жены, закон особо оговаривает, что право наследования пережившего супруга, независимо от оснований наследования, не умаляет (не устраняет и не уменьшает) права этого супруга на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью (ст. 1150 ГК РФ). Принадлежащее каждому супругу право на часть имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, не засчитывается в случае открытия наследства после смерти одного из супругов в наследственную долю пережившего супруга. Следовательно, наследование общего имущества супругов осуществляется в таком порядке: сначала из него по правилам ст. 256 ГК РФ должна быть выделена доля, причитающаяся пережившему супругу как сособственнику, а остальная часть, будучи долей умершего, включается в состав наследства и делится по числу всех наследников, включая и пережившего супруга.

Документальным подтверждением права на долю в общем имуществе супругов могут выступать, в соответствии со ст. 74—75 Основ законодательства о нотариате: выданное по совместному заявлению супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе, нажитом во время брака; в случае смерти одного из супругов — выданное по письменному заявлению пережившего супруга свидетельство о принадлежащем ему праве собственности на половину имущества, нажитого во время брака. При этом по письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

Для выдачи соответствующих свидетельств нотариусу должны быть представлены доказательства, подтверждающие, во-первых, состояние лиц в браке, во-вторых, факт приобретения имущества во время брака (это может быть установлено, например, по дате правоустанавливающих документов) и, в-третьих, факт общности приобретенного имущества (о составе общего имущества супругов см. выше).

В силу того, что получение свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов является правом, а не обязанностью лица, в нотариальной практике отказ от получения такого свидетельства или отсутствие соответствующего заявления порой рассматривается как основание для включения доли пережившего супруга в наследственную массу. В литературе подобная практика справедливо оценивается как не основанная на законе, так как неполучение свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов не может свидетельствовать о прекращении самого этого права. Однако, принимая во внимание отмеченное негативное явление, можно было бы рекомендовать пережившим супругам не уклоняться от получения свидетельств.

  • [1] См. ст. 285 ГК РФ в ред. проекта № 47538—6 Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». — Примеч. ред.
  • [2] Такой режим обычно именуется законным режимом собственности супругов, противопоставляла) режиму, который супруги могут установить в брачном договоре, — договорному режиму. Поскольку оба режима существуют в силу прямого указания закона (п. 1 ст. 33 СК РФ), более правильным, на наш взгляд, представляется говорить о режиме общей совместной собственности и договорном режиме.

Раздел 3. Тема 10. Наследственное право.

Вопросы:

  1. Понятие наследственного правопреемства.
  2. Основные понятия наследственного права.
  3. Наследование по закону.
  4. Наследование по завещанию.
  5. Принятие наследства и отказ от него.

1. Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке. Наследование возникает как в случае смерти гражданина, так и в случае признания в судебном порядке его умершим.
Смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловливались личными качествами умершего. Это касается, прежде всего, личных неимущественных прав и обязанностей. Их, как правило, нельзя отделить от конкретного лица и передать кому-то другому. Примером могут служить обязанности гражданина по трудовому договору, автора – по издательскому и сценарному договорам, обязанности алиментного характера, по возмещению вреда и др.
В случае смерти к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться. Если наследник принял какое-то конкретное право, он считается автоматически принявшим и все другие права и обязанности умершего, в том числе и те, о которых ему не было ранее известно. Поэтому наследование представляет собой общее или универсальное правопреемство.
Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта.
Наследственное право (или право наследования) употребляется в двух смыслах: объективном и субъективном. В объективном смысле – это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. В этом качестве наследственное право становиться правовым институтом. В субъективном смысле – это мера возможного поведения конкретного лица, т.е. наследник как управомоченное лицо вправе принять наследство или отказаться от него. Все третьи лица не должны ему препятствовать.
Значение наследственного права определяется его теснейшей связью с правом собственности граждан. С одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжаться своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности.

2. Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатели и наследники.
Наследодатель – это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателем может быть только гражданин. Поскольку основанием наследства является факт смерти человека, а не волеизъявление, наследодателем может быть и несовершеннолетний, и недееспособный гражданин. Наследодателем может быть иностранец и лицо без гражданства.
Наследники – лица, к которым переходит имущество наследодателя. Наследовать может любой субъект гражданского правоотношения: граждане, в том числе иностранцы, лица без гражданства, юридические лица и государство.
Граждане признаются наследниками, если они находились в живых к моменту смерти наследодателя. Наряду с этим закон (ст. 527 ГК Украины) признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании по закону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни, а родившиеся после его смерти.
Действующее законодательство перечисляет категории лиц, которые лишаются права наследования в силу своего недостойного поведения в отношении наследодателя либо других наследников (ст. 528 ГК). К ним относятся:

  1. Граждане, которые своими противозаконными действиями умышленно лишили жизни наследодателя или кого-либо из наследников или совершили покушение на их жизнь. Данная категория лиц не может наследовать ни по закону, ни по завещанию.
  2. Родители, после смерти детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследства.
  3. Родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения возложенных на них законом обязанностей по содержанию наследодателя, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Следует иметь в виду, что во втором и третьем случаях речь идет лишь о запрещении наследования по закону. Поскольку завещать имущество можно любому лицу, наследование по завещанию в подобных ситуациях не исключается.
Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию.
Государство может быть наследником как по закону, так и по завещанию, может быть наследником всего имущества либо его части. Это становится возможным в следующих случаях:

  1. если имущество завещано государству;
  2. если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
  3. если все наследники лишены завещателем права наследования;
  4. если ни один из наследников не принял наследства.

Под открытием наследства понимается возникновение наследственного правоотношения при наступлении определенных юридических фактов: а) смерти гражданина, б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим. Основанием наследования служит завещание или закон (ст. 524 ГК).
Временем открытия наследства считается день смерти наследодателя либо дата вступления в законную силу решения суда о признании безвестно отсутствующего лица умершим. Если суд признает днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели, то в этот день наследство считается открывшимся (ст. ст. 21, 525 ГК).
Местом открытия наследства считается последнее постоянное место жительства наследодателя. При неизвестности ПМЖ наследодателя наследство открывается в месте нахождения наследственного имущества или основной его части (ст. 526 ГК).
Место открытия наследства может не совпадать с местом смерти, если гражданин умер, находясь в санатории, в служебной командировке, во время следования по железной дороге и т.п. Государственные нотариальные конторы по месту открытия наследства принимают заявления наследников о принятии наследства или об отказе от него, выдают им свидетельства о праве на наследство.
Охрана наследственного имущества производится нотариальной конторой по месту открытия наследства, а в местностях, где ее нет, — исполнительным комитетом местного Совета народных депутатов. Охранные меры имеют целью предупредить гибель, порчу, хищение имущества, а также его сокрытие наследниками или посторонними лицами.
Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно ими не принято – до истечения сроков для принятия наследства.
Наследственная масса (наследственное имущество, наследство) является одной из важнейших категорий наследственного права, под которой понимается совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к наследникам в установленном законом порядке.
Среди имущественных прав, переходящих по наследству, следует прежде всего назвать право собственности на предметы домашнего обихода, личного потребления, удобства и подсобного хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. В настоящее время круг объектов наследственного правопреемства расширяется, в частности, за счет принадлежащих гражданам индивидуальных и семейных предприятий и других имущественных комплексов, акций и других ценных бумаг и т.д.
Предметы обычной домашней обстановки и обихода составляют особую часть наследства. Они переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли (ст. 533 ГК).
Особую группу обязанностей составляют денежные и иные долги, переходящие по наследству. Наследник, принявший наследство, несет ограниченную ответственность по долгам наследодателя: он отвечает лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества. Если наследником становится государство, то оно отвечает по долгам на тех же условиях (ст. 556 ГК).

3. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием (ст. 524 ГК). Следовательно, наследование по закону происходит в следующих случаях:

  1. если наследодатель не оставил завещания или если завещание признано полностью недействительным;
  2. если завещана только часть имущества или завещание в определенной части признано недействительным;
  3. если назначенный в завещании наследник умер ранее открытия наследства или отказался от его принятия.

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию определен законодателем с учетом брачных, родственных отношений, фактов иждивения и других обстоятельств.
Суть очередности наследования заключается в том, что законные наследники призываются к наследованию не одновременно, а последовательно: вначале наследуют лица, относящиеся к первой очереди; если хотя бы один из них принимает наследство, то наследники последующей очереди автоматически устраняются от наследования.
Наследники второй очереди допускаются к наследованию в следующих случаях:

  1. при отсутствии наследников первой очереди;
  2. в случае непринятия ими наследства;
  3. когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования;
  4. не имеют права наследовать по основаниям, указанным в законе.

В пределах каждой очереди законные наследники призываются одновременно и делят наследство между собой поровну. Исключение составляют предметы обычной домашней обстановки и обихода, наследование которых имеет определенные особенности.
В первую очередь наследуют дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего. К числу наследников первой очереди относится также ребенок умершего, родившийся после его смерти (ч. 1 ст. 529 ГК).
В основе призвания детей к наследованию после родителей лежит кровное родство, т.е. происхождение детей от данных родителей, подтверждается в установленном законом порядке. В соответствии с семейно-брачным законодательством признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке, поэтому после смерти родителей они являются их наследниками по закону.
Кроме того, если к наследованию вместе с другими родственниками призывается переживший супруг, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится поровну среди наследников по закону, в число которых входит и переживший супруг.
Усыновленные и их потомство при наследовании после смерти усыновителя или его родственников приравниваются к детям усыновителя и их потомству. Они не наследуют по закону после смерти своих родителей и других кровных родственников по восходящей линии, а также братьев и сестер. Тот же принцип действует и в отношении усыновителей и их родственников.
Внуки и правнуки при жизни своих родителей к наследованию не призываются. Они являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Такой порядок называется наследованием по праву представления. Внуки и правнуки наследодателя делят поровну между собой ту долю, которая причиталась бы по закону их умершему родителю.
Во вторую очередь наследуют братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 530 ГК). Закон предоставляет одинаковые наследственные права как полнородным, так и неполнородным братьям и сестрам. Двоюродные братья и сестры наследниками по закону не являются.
Если умерший был рожден в зарегистрированном браке, то после его смерти к наследованию призываются дед и бабка как со стороны матери, так и со стороны отца. В тех случаях, когда наследодатель был рожден от лиц, не состоявших в браке, дед и бабка со стороны отца наследуют после смерти внука при условии, если отцовство установлено в предусмотренном законом порядке.
К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Особенность наследования данной категорией лиц заключается в том, что они не включаются ни в первую, ни во вторую очередь законных наследников. Они наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (ст. 531 ГК).
Состоящими на иждивении наследодателя являются нетрудоспособные лица, находившиеся на полном содержании наследодателя или получавшие от него такую помощь, которая была бы для них основным и постоянным источником средств к существованию. Нерегулярная, эпизодическая помощь не может служить основанием для признания лица иждивенцем.
К нетрудоспособным следует относить: женщин, достигших 55, мужчин – 60 лет, инвалидов І, ІІ и ІІІ групп, а также лиц, не достигших 16 лет, а учащихся – 18 лет.

4. Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай смерти, сделанное в установленной законом форме относительно принадлежащего ему имущества.
В завещании, как в односторонней сделке, выражается воля наследодателя. Составление завещания от имени двух лиц, даже если они супруги, а также через представителя не допускается. Завещателем может быть только дееспособное лицо.
Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя, закон требует определенной формы завещания и, кроме того, оно должно быть собственноручно подписано завещателем. Если же завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица, совершающего нотариальные действия, иным гражданином (рукоприкладчиком) с указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать собственноручно. При этом завещание не может подписывать лицо, в пользу которого оно сделано (ст. 543 ГК).
Закон предусматривает обязательную нотариальную или приравненную к ней форму завещания (ст. ст. 541, 542 ГК).
Наследниками по завещанию могут быть лица, названные в завещании. К их числу относятся:

  1. наследники по закону, при этом завещатель не связан очередностью наследников и может завещать свое имущество наследнику второй очереди даже при наличии наследников первой очереди;
  2. иные лица, не входящие в круг наследников по закону;
  3. государство или иные общественные организации.

Завещатель может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение права наследования может быть выражено завещателем двояким способом: путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования, или путем умолчания о ком-либо из наследников. Например, в завещании сказано, что все имущество наследодатель завещает жене. О детях он умалчивает. Из этого следует, что дети лишаются права наследования.
Однако свобода завещания ограничена установлением в законе права на обязательную долю в наследстве. В интересах несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников закон ограничивает свободу завещательных распоряжений, устанавливая круг так называемых необходимых наследников. Согласно ст. 535 ГК несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособный супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
В соответствии с законом завещатель вправе оставить в своем распоряжении имуществом на случай смерти завещательный отказ, т.е. возложить на наследников обязанность передать третьим лицам (отказополучателям) определенное имущество или выполнить обязанность имущественного характера (ст. 538 ГК).
Наследник, на которого завещателем возложено исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
От завещательного отказа отличают особый вид завещательного распоряжения – возложение. Согласно ст. 540 ГК завещатель может возложить на наследника исполнение каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели.
В соответствии со ст. 536 ГК завещатель вправе указать в завещании (подназначить) другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Подназначенным наследником может быть любое лицо, как входящее, так и не входящее в круг наследников по закону, а также государство или иные организации.
Нотариально удостоверенное завещание может быть отменено или изменено в любое время. Согласно ст. 544 ГК отменить завещание полностью или частично можно двумя способами:

  1. составлением нового завещания, отменяющего полностью предыдущее;
  2. подачей особого заявления в нотариальную контору об отмене ранее составленного завещания без замены его новым.

5. Со дня открытия наследства у наследников возникает право наследования. Само по себе это не означает, что к этим лицам уже перешли все права и обязанности наследодателя. Лица, имеющие право наследования, могут принять наследство или отказаться от него. И принятие, и отказ от наследства действуют с обратной силой во времени. Это означает, что наследник, принявший наследство, приобретает право не только на то имущество, которое оказалось в наличии в момент принятия наследства, но и на все то имущество, которое было в наличии в момент открытия наследства.
Гражданское законодательство устанавливает два способа принятия наследства:

  1. фактическое вступление во владение наследственным имуществом (вселение в наследственный дом, пользование вещами наследодателя);
  2. подача в нотариальную контору по месту открытия наследства заявления о принятии наследственного имущества.

Желание наследника принять наследство подтверждает также заявление, поданное в нотариальную контору о выдаче свидетельства о праве наследования.
По своей правовой природе принятие наследства — односторонняя сделка с определенным законом сроком исполнения. Данный срок начинает течь со дня открытия наследства и равен 6 месяцам. По общему правилу пропуск срока, установленного для принятия наследства, влечет для наследника утрату права наследования. Однако при наличии уважительных причин суд может продлить срок для принятия наследства. Наследство может быть принято даже после истечения установленного законом срока и без обращения в суд, если все остальные наследники, принявшие наследство, согласны на это (ст. 550 ГК). В соответствие со ст. 548 ГК принятие наследства под условием и с оговорками не допускается.
Возможны случаи, когда наследник, призванный к наследованию, умирает вслед за наследодателем, не успев принять наследство или отказаться от него. Тогда право на принятие наследства умершего наследника переходит к его наследникам по закону или по завещанию (ст. 551 ГК) и может быть осуществлено в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если она менее трех месяцев, то срок продлевается до трех месяцев. Такой переход называется наследственной трансмиссией.
Наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Последующая отмена заявленного отказа не допускается.
Действующее законодательство разрешает отказаться от наследства в пользу конкретных лиц:

  1. законных наследников, причем не имеет значения очередность их призвания;
  2. наследников по завещанию;
  3. государства или отдельных общественных организаций.

Нельзя отказаться в пользу граждан, лишенных права наследования и указанных в законе как недостойных (ст. 528 ГК), а также в пользу лиц, лишенных права наследования путем прямого указания на это в тексте завещания.
Отказаться от принятия наследства могут лишь дееспособные наследники. Ограниченно дееспособные лица могут отказаться от наследства с согласия попечителей, за недееспособных граждан вправе отказаться их опекуны.
Отказ от наследства влечет те же последствия, что и непринятие наследства, т.е. впоследствии отказавшееся или не принявшее наследство лицо не вправе на него претендовать. Под непринятием наследства понимается такое положение, когда наследник не заявляет об отказе от права наследования и в то же время не совершает действий, свидетельствующих о принятии наследства. Истечение установленного срока для принятия наследства дает основание полагать, что такой наследник не желает быть правопреемником наследодателя. Доля лица, не принявшего наследство, переходит по праву приращения к другим наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях.